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专利保护权有哪些保护对象?

来源:未知 作者:yyzntdcaiwu 发布时间: 阅读人数:231 手机端

一、专利保护权有哪些保护对象?

在法律上,专利保护权主要是向发明者授予的,以保护特定的技术或发明不受他人的侵权。专利保护权通常包括以下几个对象:

1. 实用新型:实用新型是一种与已有技术或产品相比,具有实用性新特征的产品或方法。保护实用新型的专利称为实用新型专利,可以授予其发明者专有权。

2. 发明:发明是指涉及新型产品或方法,具有创造性和实用性的发明。保护发明的专利称为发明专利,可以授予其发明者专有权。

3. 外观设计:外观设计是指产品外观方面的新型和原创设计。保护外观设计的专利称为外观设计专利,可以授予其设计者专有权。

4. 商业机密:商业机密是指公司或个人拥有的保密信息,包括技术秘密、营销策略、客户和供应商列表等。商业机密的保护通常是通过合同进行的,而非专利法的保护。 

总之,专利保护主要是针对产品或技术的实用新型、发明或外观设计,为其发明者或设计者提供专属的权利和保护。此外,商业机密也可以通过法律手段进行保护。

二、商标、专利、版权分别保护的是什么?

很多人在提到知识产权时会说“自己申请了知识产权和商标权”这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。知识产权分为商标权、专利权和著作权。专利权、商标权和著作权都包含在知识产权的框架内。之所以知识产权分为三个种类,则是因为不同的知识产权承载着不同的作用。

很多人以为知识产权离我们很远,其实不是。如果你是消费者,那么看电影、听音乐、玩手机、读书,实际上都是在享受他人创造的智慧成果,电影和音乐有版权,手机有商标权、专利权和著作权,书籍有著作权。如果你是生产商或服务商,那么你的产品或服务要想有区别于其他商品或服务,就不能不考虑要申请专利、商标、著作权等权利,否则你的生意长不了。因为比如用三年时间研发了一个商品,如果你不为它申请注册相应的知识产权,那很有可能别人三个月就抄袭了你用心良苦创造的商品。

一、商标权、专利权和著作权分别是什么?

商标是用来区分商品或服务并具有显著特征来源的标志。随着经济的发展,商标在现代社会中的功能逐渐凸显,是商品或服务进入市场并占有一定市场地位、获得消费者的信赖以及发展壮大的必要工具。

专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

著作权也就是大众常说的版权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。

二、不同的知识产权有什么不同的特性

商标、专利还是版权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特性,审查的重点也不同:

1、商标审查:

(1)显著性。

商标的显著性是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。以下列举几种缺乏显著性的情形:

仅有本商品的通用名称、图形、型号的。比如卖苹果这种水果的公司将苹果的商标定为“苹果”;一款工业用粘合剂取名为“502”牌。这些都不能作为商标进行注册。

仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。比如食用油的商标取为“纯净”;一种服装的商标直接定为“彩棉”。这些仅直接表示指定使用商品质量和原料以及功能的名称都不能注册为商标。

其他缺乏显著特征的。比如过于简单的线条、普通的几何图形都无法注册成为商标。

(2)在先相同或近似性。

在相同类别下,有相同或近似的商标在先申请,则该商标无法审查通过。在申请注册图文组合商标(商标里有文字有图形)时,商标局审查员是会将图形、中文和英文分开审查,如果文字审查过关但是图形并没有审查过关,这个商标就会被驳回。反之,图形审查过关但文字没有审查过关,也是一样被驳回。根据商标审查标准的原则,商标中不同元素需单独进行审查,其中任一元素构成近似,则商标整体亦会驳回。

2、专利审查。

授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性

(1)新颖性

专利的新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

(2)创造性

专利的创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

(3)实用性

实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。“能够制造或者使用”是指发明创造能够在工农业及其它行业的生产中大量制造,并且应用在工农业生产上和人民生活中,同时产生积极效果。

3、著作权审查。

著作权和专利、商标不同。因为自作者完成之日起就获得了著作权,不需要一个证书来证明自己的权利。

那为什么还要做著作权登记呢?因为虽然做不做著作权登记,作者都享有著作权,但谁是原作者就很难证明了。但如果你在完成作品后,做了著作权登记。当别人抄袭的时候,就可以拿出著作权证书维护自己的权益。。

版权登记的只做形式审查,不做实质审查,因此申请时间也非常快,一般一个月左右就能申请完成。

三、不同的知识产权保护的方面不同

以ofo小黄车为例:商标保护的是小黄车名字;专利保护的是小黄车的先进功能和创新发明等;版权保护的是小黄车的设计。

知识产权保护涉及的面非常广泛,具体来讲就是:

1、商标保护:产品名称、 公司名称、Slogan。

2、专利保护:发明、实用新型和外观。其中:

(1)发明方面保护的是:算法、商业模式、应用场景;硬件产品的设计与连接关系;硬件电路的设计与连接关系。

(2)实用新型方面保护的是:硬件产品的设计与连接关系、硬件电路的设计与连接关系。

(3)外观方面保护的是:产品的外形设计和APP的交互设计。

3、版权保护:

软件版权保护的是:源代码。

四、不同的知识产权产生的效果不同

1、商标保护的效果:

(1)解决“防止产品名称被山寨、防止市场宣传同质化”的问题。

(2)凸显商品价值。走在路上 、乘地铁中,我们看到身边陌生人的手机背后是被咬了一口的苹果形状,就知道这是苹果的iphone;我们看到同事手里拿的咖啡杯上是绿色显著的美女图案,就知道这是星巴克咖啡...这就是商品的商标凸显出来的价值:区别于其他商品或服务。

2、专利保护的效果:

发明方面:解决“防止竞争对手对核心算法、商业模型以及应用场景抄袭”的问题。

实用新型方面:解决“防止对产品外观的简单修改”的问题。

外观方面:解决“防止产品外观的山寨、防止APP的Copy和防止用户体验的Copy”的问题。

据美国一个研究单位统计,在美国的制药工业中,如果没有专利制度,至少会有60%的药品研制不出来,因为药品的研制需要高额的投入,而且周期也长,一般需要10年左右。而在日本,1940年至1975年35年间,仅创制了10种新药,1975年日本开始对药品施行产品的专利保护后,至1983年8年间就创制出87种新药。因此,专利权对创新起着极大的促进作用。

自己拥有专利权,竞争对手如果想购买这一知识产权或取得许可使用的权力,往往要付出高额费用。这就使得同行或竞争对手为取得市场竞争优势,必须在已有知识成果的基础上进行创新,做出新的创造,并依法取得自主的知识产权,这种站在他人肩膀上不断前进的循环往复,有力地推动科技的进步与发展。也有很多情况下,自己拥有了专利权,不同意转让或许可他人使用,那他人就不能使用。

3、著作权保护的效果:

解决“源代码被盗用、抄袭”的问题。

五、申请注册商标,申请注册专利,登记著作权有什么流程区别?

1、申请注册商标的流程:

(1)查询商标能否注册;

(2)提交申请(❶ 提交申请材料;❷ 缴纳费用);

(3)申请受理;

(4)审查公示;

(5)下发商标注册证书;

2、申请注册专利的流程:

发明专利申请审批流程:

(1)专利申请

(2)受理

(3)初审公布

(4)实质审查

(5)授权

实用新型专利申请审批流程:

(1)专利申请

(2)受理

(3)初审公告

(4)授权

外观专利申请审批流程:

(1)专利申请

(2)受理

(3)初审公告

(4)授权

3、登记著作权的流程:

(1)提交申请

(2)受理

(3)审查

(4)证书

六、申请注册商标,申请注册专利,登记版权需要提交哪些文件?

1、申请注册商标需要的文件:

公司注册商标需要提交的材料:

(1)执照盖章扫描件

(2)委托书盖章扫描件

(3)商标标样

(4)商标申请书

个人注册商标需要提交的材料:

(1)委托书签字扫描件

(2)身份证签字扫描件

(3)个体户营业执照签字扫描件

(4)商标标样

(5)商标申请书

2、申请注册专利需要的文件:

(1)申请发明专利需要提交的文件

请求书:包括发明专利的名称、发明人或设计人的姓名、申请人的姓名和名称、地址等。

说明书:包括发明专利的名称、所属技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。说明书内容的撰写应当详尽,所述的技术内容应以所属技术领域的普通技术人员阅读后能予以实现为准。

权利要求书:说明发明的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的内容。

说明书附图:发明专利常有附图,如果仅用文字就足以清楚、完整地描述技术方案的,可以没有附图。

说明书摘要:清楚地反映发明要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。

(2)申请实用新型专利需要提交的文件

请求书:包括实用新型专利的名称、发明人或设计人的姓名、申请人的姓名和名称、地址等。

说明书:包括实用新型专利的名称、所属技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。说明书内容的撰写应当详尽,所述的技术内容应以所属技术领域的普通技术人员阅读后能予以实现为准。

权利要求书:说明实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的内容。

说明书附图:实用新型专利一定要有附图说明。

说明书摘要:清楚地反映发明要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。

(3) 外观专利需要提交的文件

请求书:包括外观专利的名称、设计人的姓名、申请人的姓名、名称、地址等。

外观设计图片或照片:至少两套图片或照片(前视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图,如果必要还是提供立体图)

外观设计简要说明:必要时应提交外观设计简要说明。

3、登记著作权需要的文件:

按要求填写的软件著作权登记申请表;

软件的鉴别材料;

相关的证明文件。

知识产权渗透在人们的日常生活中国,活跃在企业壮大做强的发展当中。其中,商标、专利和著作权承载着不同的知识产权作用,当然也有交叉的部分,它既保护了知识产权创造者的独占性,又激励竞争对手在高起点上去创造新的知识,并对侵权者有着分明的打击警惩作用,也对企业创新创业有着极大的鞭策作用。在知识产权的作用不断凸显的今天,理应受到企业和个人更多的重视,才能真正保护自己的权益。

三、外观专利到期后版权怎样保护?

外观专利到期后,专利就失去保护效力了,保护期短。可以登记版权,版权保护的是艺术形象,保护相同作品,保护期50年。

四、水果提纯方法能否申请专利专利保护的对象?

水果提纯方法可以申请专利保护,前提是前面没有人使用过这种方法

五、用专利法、版权、商标法保护 app,具体能保护什么呢?

谢邀,楼上已经做了非常好的回复了,我简单说一下我的理解。

1.专利、著作权和商标属于不同的知识产权。

2.通俗来讲,专利保护的“思想”(当然专利法规定了必须是技术思想),而著作权保护的思想的具体表达,商标用于来区分不同的产品提供者或服务提供者。

3.例子:为了使屏幕能够随用户的手持姿势的变化而自动旋转,你作了以下工作:

  • 采用的方案是通过重力传感器来检测用户手持姿势变化,在发生变化时自动将屏幕显示进行旋转(横屏、竖屏)。
  • 在提出这个方案之后,通过编写APP(软件)代码来实现这个功能。
  • 另外,为了提高APP的辨识度,你又设计了APP的ICON、APP中的各种图标等。

在上面这个例子中,

  • 专利保护的就是“通过重力传感器检测手持姿势的变化并随手持姿势变化改变屏幕显示”的方案。也就是说其他人只要采用了这一方案就构成侵权(当然要是商业用途),而不管APP软件代码是如何写的,简单来讲iOS和Android实现一个同一个功能软件代码肯定不同,但是只要采用的方案相同,就构成专利侵权。
  • 关于专利,根据最新规定,APP中涉及到与用户交互的页面也可以申请专利,这是外观设计专利。
  • 著作权在这里包括软件著作权,也就是APP的软件代码,还包括APP的ICON和所设计的图标等。软件著作权侵权判断比较困难,需要至少满足两个条件:1)软件代码的相似度要达到一定程度以上;2)要有证据表明侵权者有“接触”的可能性。例如,如果你发现的侵权者是和你一起开发这个APP的员工,那基本可以认定是有“接触”的可能性。
  • 专利申请时不需要你已经完成APP的代码编写,只要设计出方案即可,通俗来讲,只要你设计的细节满足会编程的程序员基本都能编写出APP时,就可以申请专利;但是著作权登记需要完整APP代码编写,因为软件著作权登记时需要提交软件代码。
  • 商标主要是你的APP所使用的ICON以及APP的名称,比如,你看到微信的图标就知道这是腾讯微信,淘宝就是阿里巴巴的购物网站。

4.关于专利:

  • 专利申请的对象:由于专利法对专利的保护对象有规定,不是所有的APP软件所采用的方案都可以申请专利。比如,游戏等类似于规则定义的APP。但是这并不意味着游戏APP就完全不能申请专利。我们还是可以从中挖掘出可以申请专利的内容。举个例子,游戏中涉及到APP与服务器的交互,关于交互的技术方案就可以申请专利;再例如,游戏中涉及到对内存的管理等提高性能方面的技术方案、数据库处理方案等,都可以申请专利。
  • 专利申请的实质要求:所有的内容都可以申请专利,但是申请专利并不一定能够获得授权。这里所所说的要求就是获得授权的要求,主要有三点:实用性、新颖性和创造性。实用性性主要是排除那些不能重复使用的方案,这一点在APP中比较少见,APP中的技术方案一般都满足实用性要求;新颖性就是你申请专利的技术不能是大家都知道的技术(称为现有技术),比如你不能拿微信的技术去申请专利;创造性是看你的技术方案和现有技术的区别是不是满足条件,比如,你对微信作了一点改进而这一点改进是显而易见的,做软件的人谁都会做这个改进。就是说你的改进要达到一定高度。
  • 专利申请的种类、时间:APP是软件,只能申请发明专利;如果为了实现APP的功能,还需要对硬件结构做出改变,那么硬件结构上的改变可以申请实用新型专利。两者的区别主要有两点:1)实用新型专利相对于发明专利要求低,更容易获得授权,而且一般1年左右就能够得到授权结果,而发明专利需要比实用新型更复杂的审查过程,一般2-3年才有结果;2)实用新型专利的有效期是10年,而发明专利的有效期更长是20年。

先说到这里吧,其他内容有疑问再补充,很多没说到的楼上各位已经说了。

再次,谢邀!

六、为什么版权的保护年限远远大于专利权?

专利权的保护年限是20年,而版权是70年。

版权不是七十年,在中国是自然人作者死亡后五十年、法人作者发表后五十年;美国比较乱,现在发表的作品大体上是死后七十年。

为什么版权的保护年限远远大于专利权?

年限的差别,我觉得主要是因为专利权的垄断性更强——拿着版权一般就是要钱,虽然如此,公众还是可以获取。如果一本书价格过高,同样方向的书作为竞争者就会出现;而专利所垄断的技术有时候难以替代,专利权人可以挨个选择被授权人(区别于著作权,你买得到的书我通常也都买得到),有时候甚至不愿意授权给任何人,所以垄断性强。因此不但保护时间短,而且受制于强制授权、SEP(Standard Essential Patent)的FRAND( "Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory")授权等限制。

如果是计算机软件,请问应该属于版权还是专利权?

软件有版权保护,申请了专利也能有专利保护。

七、了解专利保护的对象有什么现实意义?

一是有效地保护发明创造,发明人把其发明申请专利,专利局依法将发明创造向社会公开,授予专利权,给予发明人在一定期限内对其发明创造享有独占权,把发明创造作为一种财产权予以法律保护;

二是可以鼓励公民。法人搞发明创造的积极性,充分发挥全民族的聪明才智,促进国家科学技术的迅速发展;

三是有利于发明创造的推广应用,促进先进的科学技术尽快地转化为生产力,促进国民经济的发展;

四是促进发明技术向全社会的公开与传播,避免对相同技术的重复研究开发,有利于促进科学技术的不断发展。

专利保护的客体,是指专利保护的对象,即人们可以依据专利法对之取得专有权利的发明创造。我国法律规定的专利权的客体是发明、实用新型、外观设计。

八、专利和版权的区别?

专利是针对技术类,版权是针对文化类,如图书丶唱片丶编剧…

九、专利权的对象?

专利法规定的专利权对象有哪些

1、发明

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明必须是一种技术方案,是发明人将自然规律在特定技术领域进行运用和结合的结果,而不是自然规律本身,因而科学发现不属于发明范畴。同时,发明通常是自然科学领域的智力成果,文学、艺术和社会科学领域的成果也不能构成专利法意义上的发明。

2、实用新型

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利只保护产品。该产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。一切有关方法(包括产品的用途)以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。

3、外观设计

外观设计又称为工业产品外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

相关法律依据:《中华人民共和国专利法》第二条:

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

十、什么是版权?如何保护版权?

著作权亦称版权,是指作者对其创作的文学、艺术和科学技术作品所享有的专有权利。著作权是公民,法人依法享有的民事权利,属于无形财产权。

如今是个知识纷争的时代,各种产业类型的文化层出不穷,像我们常见的“文字作品”、“美术作品”、“音乐作品”等。

这些都属于个人或集体所创作的劳动成果,但往往有时候一经公开就很容易得到模仿、抄袭。

这种怎么办呢!

作品一旦产生就需要立即申请“作品著作权”,获得《作品登记证书》,以此来保护自己的成果,以防侵权。

作品著作权登记须提交材料:

(1)按要求填写完整的作品著作权登记申请表;

(2)申请人的身份证明;

(3)权利归属证明;

(4)作品的样本(可以提交纸介质或者电子介质作品样本);

(5)作品说明书(请从创作意图、创作过程、独创性三方面写,并作者签字);

(6)委托他人代为申请时,代理人应提交申请人的授权书;

(7)代理人的身份证明。

版权中心对申请材料的规范性和格式要求相对较高。提交前最好经过知识产权代理机构审核通过,这样可避免反复驳回。

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